изображение из решения
2019В01163 от 20.09.2019

Возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку № 674562 «ЗОО БУМ ЗООБУМ ЗООБУМ БУМ!»

Отказано
Возражение подано:Бальзен ГмбХ унд Ко. КГ Нормы права:
Пункт Правил ППС:3.2.10 · Аннулирование охраны ТЗ: несоответствие ст.1483 Дата правовой базы:
Правообладатель:Общество с ограниченной ответственностью "ПФ Авангард-экспорт" № свидетельства/патента:674562 Дата приоритета:05.10.2017 Классы МКТУ:30
Краткое содержание

Искусственный интеллект прямо здесь проанализирует решение и за минуту перескажет суть: в чём спор, доводы сторон, позицию Палаты и чем закончилось. Бесплатно — не придётся читать все страницы.

Приложение
к решению Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

Оригинал PDF

Заключение

по результатам рассмотрения возражения

Вводная часть

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела поступившее 15.11.2018 возражение компании «Bahlsen GmbH & Co. KG», Германия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 674562, при этом установила следующее.

Мотивировочная часть

Товарный знак «изображение из решения ППС» по свидетельству № 674562 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 09.10.2018 по заявке № 2017741657 с приоритетом от 05.10.2017 в отношении товаров 30 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «ПФ Авангард-экспорт», Российская Федерация (далее – правообладатель).

В поступившем 04.06.2019 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктами 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ со знаком «ZOO» по международной регистрации № 555093, охраняемым на территории Российской Федерации на имя лица, подавшего возражение, и имеющим более ранний приоритет, в силу вхождения противопоставленного знака («ZOO») в оспариваемый товарный знак «изображение из решения ППС». При этом сходство обусловлено входящим в состав сравниваемых знаков сильных словесных элементов «ZOO»/«ЗОО», элемент «БУМ» является «слабым» элементом, поскольку определенной семантики не несет, может иметь значения «сенсация, шумиха, искусственное оживление». На имя компании «Bahlsen GmbH & Co. KG» зарегистрирован товарный знак «изображение из решения ППС» по свидетельству №682340 с приоритетом от 26.02.2018, в силу чего регистрация оспариваемого товарного знака может восприниматься потребителями как продолжение серии товарных знаков, принадлежащих лицу, подавшему возражение.

Исходя из усматриваемого лицом, подавшим возражение, сходства сравниваемых знаков и широкой известности российскому потребителю противопоставленного знака, в возражении также указывается на наличие у оспариваемого товарного знака способности ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя соответствующих товаров.

На основании изложенного в возражении лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным в отношении всех товаров 30 класса МКТУ.

К возражению лицом, подавшим возражение, были приложены распечатки сведений из сети Интернет [1], копии транспортных накладных [2], выписка из торгового реестра районного суда Ганновера [3].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, на заседании коллегии представил на него отзыв, доводы которого сводятся к тому, что сравниваемые знаки не являются сходными по всем критериям сходства знаков, и представленные к возражению материалы не являются доказательствами введения оспариваемым товарным знаком в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров.

На основании изложенного в отзыве правообладатель просил отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (05.10.2017) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с абзацем 2 пункта 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей. Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку могут быть поданы заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №674562 представляет собой комбинированное обозначение «изображение из решения ППС», содержащее словесные элементы «ЗОО» и «БУМ», выполненные одно под другим оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита разного цвета. В конце слова «БУМ» расположен восклицательный знак. Правовая охрана данному товарному знаку была предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ «изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; печенье; печенье сухое; пряники».

Противопоставленный знак по международной регистрации № 555093 представляет собой выполненное заглавными буквами латинского алфавита словесное обозначение «ZOO». Правовая охрана знаку предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 30 класса МКТУ «шоколад, конфеты пралине, шоколадные и сладкие кондитерские изделия для украшения новогодних елок, марципан, заменители марципана, кондитерские изделия из сахара, выпечка и кондитерские изделия, песочное печенье, печенье, сухарики».

Анализ однородности товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечнях сопоставляемых товарных знаков, показал следующее.

Товары 30 класса МКТУ, в отношении которых была предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку и товары 30 класса МКТУ, в отношении которых охраняется противопоставленный знак относятся к одной и той же родовой группе товаров (кондитерские изделия, мучные изделия) либо являются взаимозаменяемыми и совместно реализуемыми с ними в одних и тех же или смежных отделах магазинов (десертная, снековая и шоколадная продукция, выпечка), имеют одно и то же назначение (продукты питания) и один и тот же круг потребителей, то есть они действительно могут быть признаны однородными.

Сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленного знака («ЗОО БУМ» – «ZOO») показал, что они существенно отличаются друг от друга своей фонетической и визуальной длиной, так как имеют совершенно разное количество слов (2 слова – 1 слово), слогов (2 слога – 1 слог), разное количество звуков (6 звуков – 2 звука) и разное количество букв (6 букв – 3 буквы).

Следует отметить, что словесный элемент «ЗОО» действительно совпадает с противопоставленным знаком по своему составу звуков и букв, однако в композиции оспариваемого товарного знака в первую очередь обращает на себя внимание словесный элемент «БУМ!» с силу своего расположения, что играет решающую роль в формировании фонетического восприятия этого знака в целом и общего зрительного впечатления от его восприятия.

Исходя из вышеотмеченных существенных отличий сравниваемых знаков по фонетической и визуальной длине, по составу звуков и букв и учитывая фактор значимости их положения в составе этих знаков, коллегия пришла к выводу, что данные знаки не являются сходными по фонетическому и визуальному критериям сходства обозначений.

Словесный элемент «ЗОО БУМ» оспариваемого товарного знака выполнен в яркой цветовой гамме и оригинальной графической манере словесных элементов с разными наклонами букв, их неровным расположение на строках и частичным перекрыванием друг друга. В конце словосочетания размещен восклицательный знак, позволяющий воспринимать обозначение в особом эмоционально окрашенном настроении. Противопоставленный товарный знак содержит одно слово, выполненное без какой-либо графики и цветового решения. В этой связи сопоставляемые обозначения следует признать не сходными по визуальным признакам сходства знаков.

Анализ по семантическому критерию сходства сравниваемых обозначений показал следующее.

Противопоставленный товарный знак «Zoo» в переводе с английского языка на русский язык означает «зоопарк» (см. Интернет-портал «Google: Переводчик»).

Входящие в состав оспариваемого товарного знака словесные элементы «ЗОО БУМ», являются лексическими единицами русского языка, означающие «1. сокр. зоологический; 2. первая часть сложных слов, указывающая на отношение к животному миру» и «сенсация, шумиха; искусственное оживление или звукоподражание удару колокола» (https://dic.academic.ru/), соответственно.

С учетом приведенных семантических значений словесные элементы «ЗОО БУМ» могут быть восприняты потребителями в различных значениях, например, как «животный бум», «зоологический бум», «сенсация, шумиха в животном мире», «оживление или праздник с участием животным» и так далее.

Словосочетание «ЗОО БУМ» порождает в целом совершенно иные, отличные от восприятия отдельного слова «ZOO», более сложные, разнообразные и фантазийные ассоциативно-смысловые образы, вместе с тем легко запоминающиеся потребителями в силу их яркости и нестандартности сочетания словесных частей.

Таким образом, различная семантика сопоставляемых обозначений, позволяет коллегии прийти к выводу о том, что они являются несходными по семантическому критерию сходства обозначений.

Следует отметить, что слово «ZOO» и его русский аналог «ЗОО» можно обнаружить в составе многих товарных знаков, которые были зарегистрированы на имя разных лиц в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ, например, в товарных знаках по свидетельствам №№602297 «изображение из решения ППС», 467867 «изображение из решения ППС», 462563 «PETZOO», 336411 «изображение из решения ППС», 408900 «Весёлый зоопарк», 386582 «ЗООГРАД», 644396 «изображение из решения ППС».

Коллегия считает также необходимым отметить, что товарный знак «изображение из решения ППС» по свидетельству №682340, принадлежащий лицу, подавшему возражение, имеет более поздний приоритет, чем у оспариваемого товарного знака, в связи с чем он не может быть положен в основу вывода о серии товарных знаков компании «Bahlsen GmbH & Co. KG».

Принимая во внимание изложенные выше обстоятельства, коллегия пришла к выводу, что оспариваемый товарный знак и противопоставленный знак не ассоциируются друг с другом в целом, то есть не являются сходными.

Указанное обстоятельство позволяет сделать вывод об отсутствии каких-либо оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается несоответствия оспариваемой регистрации требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия указывает следующее.

В представленных лицом, подавшим возражение, распечатках сведений из сети Интернет [1] и транспортных накладных [2] содержится некоторая информация о его экономической деятельности по производству и поставке мучных кондитерских изделий (печенья).

Однако представленные сведения не позволяют прийти к выводу о наличии у оспариваемого товарного знака способности ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя соответствующих товаров, так как для такого вывода обязательно необходимы документы, которые свидетельствовали бы о существовании на дату приоритета оспариваемого товарного знака определенных фактических обстоятельств, обусловливающих саму возможность порождения в сознании российского потребителя не соответствующего действительности представления о конкретных товарах и их единственном известном потребителю конкретном производителе.

Так, не были представлены документы, которые непосредственно свидетельствовали бы о самих фактах введения лицом, подавшим возражение, соответствующих товаров в гражданский оборот именно на территории Российской Федерации (например, отсутствуют российские таможенные декларации, которыми в установленном порядке подтверждались бы факты выпуска российскими компетентными таможенными органами соответствующей продукции на территорию России), а также позволили бы определить на период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака какие-либо объемы их производства, реализации, затрат на рекламу определенных товаров, территорию их распространения и т.п.

Отсутствуют и какие-либо сведения о проведении лицом, подавшим возражение, рекламных кампаний и размещениях им рекламы в средствах массовой информации.

При этом коллегия не располагает и какими-либо документами, которые содержали бы сведения о доказанном факте наличия у потребителей тех или иных определенных устойчивых ассоциативных связей при восприятии оспариваемого товарного знака именно с лицом, подавшим возражение. Так, например, не были представлены какие-либо результаты социологического опроса российских потребителей.

Принимая во внимание изложенные выше обстоятельства и отсутствие сходства у сравниваемых знаков, коллегия не усматривает в представленных материалах возражения [1 – 2] какие-либо основания для признания оспариваемого товарного знака способным ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров, то есть не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Резолютивная часть

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 04.06.2019, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 674562.

Источник — Палата по патентным спорам Роспатента (ФИПС). Материал приведён в справочных целях.